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論行政裁量與司法審查-— 兼及行政自我拘束原則的理論根據

時(shí)間:2024-07-13 06:27:27 法律畢業(yè)論文 我要投稿
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論行政裁量與司法審查-— 兼及行政自我拘束原則的理論根據

摘要:選取行政裁量的分類(lèi)研究,試圖厘清“行政裁量”和“行政自由裁量”的概念,針對不同的行為類(lèi)型,確立不同的審查機制,甚至需要確立與行政行為數量相同的有關(guān)裁量的基準及原則,在司法審查制度中設置“合理性原則”,使之與行政主體的判斷相適應。法院必須時(shí)常進(jìn)入到行政的自由裁量領(lǐng)域進(jìn)行判斷,又要為行政的自由判斷留有足夠的空間。為了實(shí)現這種權力配置狀態(tài),就必須盡量為法院干預那些并未違法的行政行為提供理論依據,而行政自我拘束原則正好有助于該目的的實(shí)現。

  關(guān)鍵詞:行政裁量  羈束行為  法規裁量行為  自由裁量行為  司法審查  行政自我拘束原則

  一、問(wèn)題的提出

  關(guān)于權力操作系統機制的設計問(wèn)題,有人提出了法規體系設計、技術(shù)支持系統設立和自由裁量權的把握三要素,其中關(guān)于自由裁量權的把握,在確認并論證了“客觀(guān)情況瞬息萬(wàn)變,行政管理中的新事物、新問(wèn)題層出不窮。這使得操作層的管理程序和方式不可能一成不變”的前提下,強調指出:“當操作程序出現例外事項時(shí),在任何時(shí)候、任何情況下均不可把處理例外事件的自由裁量權授予直接操作人員,否則會(huì )釀成大亂。而應當是嚴格規定,每當操作人員遇到例外事件時(shí),必須立即將問(wèn)題上交,主管領(lǐng)導應會(huì )同專(zhuān)家做出及時(shí)研究,找出個(gè)案處理的方法!雹

  很顯然,這種對“自由裁量權”的把握,與現代國家對行政管理的需求之間存在很大的不協(xié)調,甚至可以說(shuō)是背道而馳的。不過(guò),它實(shí)質(zhì)上反映了現代行政管理中存在的一對難以調和的矛盾:一方面是客觀(guān)情況瞬息萬(wàn)變,需要不斷地改革和完善行政管理的程序和方式;另一方面是由于各種各樣的主客觀(guān)原因,使得人們對具體從事管理的人員抱有戒心或者不信任感。于是,為了防止權力的濫用,得出了“在任何時(shí)候、任何情況下均不可把處理例外事件的自由裁量權授予直接操作人員,否則會(huì )釀成大亂”之結論。毫無(wú)疑問(wèn),這種“因噎廢食”型的邏輯思維以及將“直接操作人員”設定為機器人的構思,與現代國家行政管理的基本規律顯然是格格不入的,是基于對“自由裁量權”的誤解或偏見(jiàn)而得出的結論,必須予以糾正。

  由此,我想到了中國行政法學(xué)界長(cháng)期以來(lái)存在的一個(gè)觀(guān)念誤區-“自由裁量權”概念的泛化和司法審查范圍及其界限的模糊化。我認為,以“行政裁量”取代“行政自由裁量”,厘清“自由裁量”概念的內涵和外延,對于正確把握法院對行政部門(mén)的行為進(jìn)行司法審查的范圍和強度,具有極其重要的意義。很顯然,這一問(wèn)題的探索和研究,對進(jìn)一步推動(dòng)行政法學(xué)研究向縱深發(fā)展,進(jìn)而推進(jìn)中國法制行政邁上更高的臺階,亦具有非常重要的意義。

  我國行政訴訟的受案范圍,根據《中華人民共和國行政訴訟法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《行政訴訟法》)的有關(guān)規定,法院只能就具體行政行為的合法性進(jìn)行審查,只有在行政處罰顯失公正時(shí),才可以對其合理性進(jìn)行有限度的審查,做出變更的判決。②可是,為什么立法者沒(méi)有籠統地將對具體行政行為的合理性審查權,乃至對抽象行政行為的審查權賦予法院?進(jìn)而,為什么法院做出變更的判決,只限于行政處罰顯失公正的情形,而不可以擴展至其他所有領(lǐng)域?近幾年來(lái),呼吁擴大行政訴訟受案范圍,增加法院對行政行為審查力度的呼聲,無(wú)論是學(xué)界,還是實(shí)務(wù)界,都是廣泛存在的。但是,關(guān)于這些問(wèn)題的深入、系統的研究,卻很難找到。這不能不說(shuō)是一種缺憾。

  從比較法的視角來(lái)看,《行政訴訟法》的有關(guān)規定體現了現代國家行政權和司法權合理配置的要求。此種規定方法,③表明立法者在規定對行政行為的司法審查時(shí),遵守了司法權有限的基本規律,④賦予了行政權積極、能動(dòng)地推進(jìn)各種事業(yè)所必須的基本的自由空間。這就是本文要討論的行政裁量與司法審查的關(guān)系問(wèn)題。由于行政裁量的存在,決定了司法審查范圍的有限性。尤其是由于行政裁量形態(tài)的不同,決定了司法審查程度(或曰深度、強度)的多樣性。在廣泛存在行政裁量的現代行政過(guò)程中,除了司法審查與其他各種監督機制互為補充,形成對行政權運作的規范和制約作用之外,行政部門(mén)自我拘束(自律)的法理亦是確保依法行政、合理行政所不可或缺的重要因素。同時(shí),這種行政部門(mén)的自我拘束的法理,在與司法審查的關(guān)系上,亦具有不可忽視的重要地位。針對目前學(xué)界濫用“行政自由裁量權”這一概念的現狀,本文試圖對行政裁量的形態(tài)和特征進(jìn)行必要的梳理,在此基礎上探討司法審查的范圍及其界限,從比較法的角度對行政自我拘束的問(wèn)題展開(kāi)一定程度的探討,也誠望學(xué)界前輩和同仁批評指正。

  二、行政裁量的形態(tài)及其特征

  行政裁量廣泛存在于行政立法、行政計劃、行政契約乃至所有行政行為的領(lǐng)域,這是現代各國共同的現實(shí)。不過(guò),由于行政行為與司法審查之間具有相對緊密的關(guān)系,決定了行政行為領(lǐng)域的行政裁量成為傳統行政法學(xué)研究中行政行為論的一個(gè)重要組成部分。⑤基于不同的標準,人們可以對行政行為做出很多不同的分類(lèi)。其中,根據法律規范對行政行為拘束的程度不同,行政行為可分為羈束行為和裁量行為。⑥盡管我已經(jīng)在很多場(chǎng)合闡述過(guò)行政裁量的有關(guān)問(wèn)題,⑦但是,鑒于目前學(xué)界存在對這一概念的不同理解,以及這一概念與司法審查的密切關(guān)系,我認為有必要在此進(jìn)一步展開(kāi)分析。

  所謂羈束行為,是指其要件及內容都由法律規范具體而嚴格地加以規定,行政主體在處理行政事項做出裁斷時(shí),只能因循規定,不承認行政主體裁量余地的行為。換言之,就是法律規范所規定的只有一種確定意思,行政機關(guān)沒(méi)有裁量自由的行為。針對羈束行為,行政機關(guān)必須嚴格按照有關(guān)法律規范的一義性規定采取行動(dòng),一旦未按照法律規范的規定來(lái)推行這種羈束行為,便構成違法,法院就可以判斷其違法。

  所謂裁量行為,是指其要件及內容并不受法律規范的嚴格拘束,承認行政機關(guān)一定裁量余地的行為。按照這種概念界定,以羈束行為和裁量行為二分論來(lái)理解的話(huà),裁量行為就會(huì )有多種,其裁量程度和范圍亦各不相同,難以對其進(jìn)行統一處理。因為“行政行為中的裁量,是指法院在審查行政行為時(shí),能夠在何種程度上進(jìn)行審查的問(wèn)題,即法院在何種程度上必須以做出行政行為的行政廳的判斷為前提來(lái)審理的問(wèn)題。從另外的角度來(lái)看這個(gè)問(wèn)題的話(huà),就是是否存在法律作為行政權的判斷專(zhuān)屬事項委任的領(lǐng)域乃至其范圍的問(wèn)題,裁量實(shí)際上成為問(wèn)題的,是以法院對行政行為的審查范圍的形式出現的!雹嘤谑,傳統的學(xué)說(shuō)進(jìn)而將裁量行為分為法規裁量行為和自由裁量行為兩種類(lèi)型。所謂法規裁量行為,亦稱(chēng)羈束裁量行為,是指法律規范只對某種行為的內容、方式和程序作了一定范圍和幅度的規定,允許行政主體在處理具體行政事項時(shí),在法定的范圍和幅度內,憑借自身的判斷進(jìn)行裁量的行為。從法律規范的角度來(lái)看,這里存在著(zhù)有關(guān)該行為的客觀(guān)基準,一旦行政主體的判斷有誤,便可以根據這種客觀(guān)基準來(lái)認定其違法。所謂自由裁量行為,亦稱(chēng)便宜裁量行為,是指法律規范只規定了原則,授權行政主體在符合立法目的和法律原則的前提下,自主采取相應的措施,做出裁斷的行為。從法律規范的角度來(lái)看,將有關(guān)行為的判斷和決定權授予行政主體,由行政主體進(jìn)行自由判斷。

  此外,“探究做出行政行為時(shí)的行政廳的判斷過(guò)程的哪個(gè)階段存在裁量,是裁量論的意義之所在!庇谑,傳統行政法學(xué)展開(kāi)了要件

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